В гражданском процессе, сроки выполнения процессуальных действий определяются правилами из главы 9 ГПК РФ. Эти сроки могут исчисляться в днях, месяцах или годах. Если срок исчисляется днями, важно понимать, какие именно дни нужно учитывать – календарные или рабочие.
Общее правило, описанное в абзаце 2 части 3 статьи 107 ГПК РФ, заключается в том, что в процессуальные сроки не включаются нерабочие дни, если только в законе не прописано иное. Исключение предусмотрено в одном случае — в абзаце 3 части 5 статьи 153.6 ГПК РФ: судья может запрашивать информацию о ходе примирительной процедуры не чаще одного раза в четырнадцать календарных дней. Для остальных процессуальных сроков, указанных в законе (например, в частях 3 статьи 57, 4 статьи 63.1, частях 1 статьи 106, 7 статьи 113, 4 статьи 125 и других), нерабочие дни не учитываются, потому что в этих статьях нет соответствующих исключений.
Когда суд назначает срок для выполнения процессуальных действий, он может сам уточнить, как считать этот срок — в рабочих или календарных днях, исходя из особенностей дела. Если суд не указывает, как исчислять срок, действует общее правило части 3 статьи 107 ГПК РФ — нерабочие дни исключаются.
При этом важно учитывать, что если последний день срока выпадает на нерабочий день, по правилам статьи 108 ГПК РФ срок переносится на следующий рабочий день. Также если какое-то процессуальное действие должно быть выполнено непосредственно в суде или другой организации, то срок истекает в тот час, когда заканчивается их рабочий день.
Чтобы определить, является ли день рабочим или нет, стоит обращаться к статьям 111 и 112 Трудового кодекса РФ. Особый случай был рассмотрен в Обзоре судебной практики от 21.04.2020, где указывалось, что нерабочие дни, введенные в связи с COVID-19 указами Президента РФ, включаются в процессуальные сроки и не ведут к их переносу.
Итак, процессуальные сроки в гражданском процессе, как правило, считаются по рабочим дням, кроме тех случаев, когда это явно указано в законе (например, в части 5 статьи 153.6 ГПК РФ), или когда суд сам устанавливает, что срок нужно считать по календарным дням.
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте:
Суд уведомляет стороны о дате и месте проведения заседания разными способами. Это могут быть заказные письма с уведомлением о вручении, судебные повестки, телефонограммы или телеграммы, а также сообщения по факсу. Главное, чтобы средство связи фиксировало сам факт извещения и его получение адресатом. Важно, чтобы в таких извещениях обязательно указывались время и место заседания, как это требует ч. 1 ст. 114 ГПК РФ.
Если стороны получают извещение в форме судебной повестки или заказного письма, то вместе с ними направляются и копии процессуальных документов, что предусмотрено ч. 2 ст. 113 и ч. 3 ст. 114 ГПК РФ. Суд должен извещать стороны так, чтобы они имели достаточное время на подготовку к заседанию и могли вовремя явиться в суд, согласно ч. 3 ст. 113 ГПК РФ.
Что касается уведомления органов государственной власти, местного самоуправления и других организаций, суд может разместить информацию о времени и месте заседания в Интернете. Если суд уверен, что эти лица получили уведомление о первом заседании, они дальше должны сами следить за ходом дела с использованием любых доступных средств связи п.2.1 ст. 113 ГПК РФ. Если у них нет доступа к Интернету, они могут попросить о традиционном способе извещения, объяснив причину в ходатайстве.
Суд также обязан не позже чем за 15 дней до заседания, а по делам с сокращенными сроками – не позже чем за 3 дня, опубликовать информацию о времени и месте проведения заседания в Интернете. Документы, подтверждающие публикацию, приобщаются к материалам дела, что указано в абз. 2 ч. 7 ст. 113 ГПК РФ. Те же правила извещения, установленные ст. 113 ГПК РФ, распространяются и на иностранных граждан и юридические лица.
Если судебное заседание откладывается, дата нового заседания объявляется явившимся лицам под расписку, как это предусмотрено ч. 2 ст. 169 ГПК РФ.
Куда суд должен направлять извещения в гражданском процессе
Судебные извещения направляются по адресу, который указала сама сторона или ее представитель. Если человек не проживает по указанному адресу, суд может отправить извещение по месту его работы. Когда речь идет о юридическом лице, документ отправляется по официальному адресу организации. В случае, если у компании есть филиалы или представительства, суд может отправить извещение по их адресу, если он указан в учредительных документах.
Если во время рассмотрения дела адрес одной из сторон изменился, эта сторона должна сообщить об этом суду. Если адрес не был обновлен, суд отправляет извещение на последний известный адрес. Такое извещение считается доставленным, даже если человек или организация больше не находятся по этому адресу. Эти правила установлены ст. 113 и ст. 118 ГПК РФ.
Способы уведомления сторон в гражданском процессе
Суд отправляет извещения сторонам несколькими способами. В первую очередь, это может быть почта, как указано в ч. 1 ст. 115 ГПК РФ. Еще один вариант — через портал госуслуг, но это возможно только в том случае, если человек дал свое согласие на получение уведомлений таким образом (абз. 1 ч. 7 ст. 113, ч. 1 ст. 115, п. 6 ч. 2 ст. 117 ГПК РФ). Также суд может воспользоваться системой электронного документооборота, которая использует единую систему межведомственного взаимодействия (абз. 1 ч. 7 ст. 113, ч. 1 ст. 115 ГПК РФ).
Иногда судья поручает доставку извещения какому-либо лицу, которое может доставить его лично (ч. 1 ст. 115 ГПК РФ). В любом случае, важно, чтобы способ доставки позволял зафиксировать, что извещение было передано и получено адресатом (п. 5 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2015)). Время получения фиксируется либо почтовыми службами, либо средствами информационной системы, и это отмечается в документе, который потом возвращается в суд (ч. 1 ст. 115 ГПК РФ).
Отдельное внимание уделяется судебным повесткам. Если повестка адресована гражданину, она обычно вручается лично под расписку, и гражданин ставит подпись на корешке, который затем отправляется обратно в суд (ч. 1 ст. 116 ГПК РФ). В случае с организациями, повестка передается должностному лицу, которое также расписывается за получение (ч. 1 ст. 116 ГПК РФ).
Для некоторых случаев предусмотрены особенности извещения сторон через СМС-сообщения. Это возможно, если стороны согласились на такой способ и можно зафиксировать отправку и получение сообщения (п. 6.2 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде). Согласие подтверждается распиской, в которой указывается номер телефона, на который будут приходить уведомления (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11).
Если сторона отказывается получить извещение, это фиксируется либо почтовой службой, либо судом, что также имеет юридическое значение. Все эти правила и процедуры прописаны в статьях 115, 116 и 117 ГПК РФ, а также в Инструкции по судебному делопроизводству и других нормативных актах.
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте:
Если вы хотите расторгнуть договор аренды, это можно сделать через суд, но сначала важно понять основания, на которых вы можете это сделать. Основания для расторжения могут быть прописаны в самом договоре или определены законом. Чаще всего они связаны с тем, что арендодатель нарушает условия договора.
Перед тем как обратиться в суд, вам нужно направить арендодателю предложение о расторжении договора. Это своего рода официальное уведомление, в котором вы сообщаете о своем намерении расторгнуть договор. Если арендодатель не ответит на ваше предложение или откажется, тогда вы можете подавать иск в суд.
Если суд поддержит ваше требование и примет решение в вашу пользу, договор аренды будет считаться расторгнутым с того момента, как решение вступит в силу. Однако если договор аренды был зарегистрирован, вам потребуется снять регистрационную запись об аренде.
Также стоит помнить, что для некоторых видов имущества или оснований расторжения аренды закон может предусматривать особый порядок действий. Поэтому важно внимательно изучить все возможные нюансы перед тем, как начинать процесс расторжения договора.
Когда арендатор может требовать расторжения договора
Арендатор имеет право требовать расторжения договора в случаях, когда арендодатель ведет себя ненадлежащим образом или если с арендованным имуществом есть проблемы. Эти основания прописаны в специальных нормах об аренде. Помимо этого, вы можете инициировать расторжение, если в договоре или законе предусмотрены иные причины для этого (пп. 2 п. 2 ст. 450, ч. 2 ст. 620 ГК РФ).
Важно помнить, что расторгнуть договор можно не только в случаях, напрямую связанных с поведением арендодателя или состоянием имущества, но и если существуют другие законные основания, прописанные в договоре.
Когда арендатор может требовать расторжения договора из-за действий арендодателя
Вы можете потребовать расторжения договора аренды, если арендодатель нарушает свои обязательства. Например, если он не передал вам имущество в срок, но вы при этом не потребовали его передать или возместить убытки за задержку (п. 1 ч. 1 ст. 620, п. 3 ст. 611 ГК РФ). Также основанием для расторжения может быть ситуация, когда арендодатель мешает вам пользоваться имуществом, как это предусмотрено договором или его назначением. Например, он может не передать документы или принадлежности, без которых пользоваться арендованным имуществом невозможно. Если вы при этом не потребовали предоставить эти документы или если ваше требование не было выполнено, это дает право на расторжение договора (п. 1 ч. 1 ст. 620, п. 2 ст. 611 ГК РФ, п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66).
Если арендодатель должен был провести капитальный ремонт имущества, но не сделал этого в установленные или разумные сроки, вы также можете расторгнуть договор. Это возможно, если вы не воспользовались правом зачесть стоимость ремонта, который провели сами, в счет арендной платы (п. 3 ч. 1 ст. 620, п. 1 ст. 616 ГК РФ). Еще одно основание для расторжения возникает, если арендодатель не предупредил вас о правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. В таком случае, если вы не потребовали уменьшения арендной платы, это также может быть поводом для расторжения договора (ч. 2 ст. 613 ГК РФ).
И, наконец, договор может быть расторгнут, если арендодатель существенно нарушает его условия (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ).
Когда арендатор может расторгнуть договор из-за состояния имущества
Если арендованное имущество имеет недостатки, которые мешают его нормальному использованию, и о них не было сообщено арендодателем, вы можете потребовать расторжения договора. Это возможно, если вы не знали о таких недостатках и не могли их обнаружить при заключении договора (п. 2 ч. 1 ст. 620 ГК РФ). Даже если арендодатель сам не знал о проблемах с имуществом, он все равно несет за них ответственность (п. 1 ст. 612 ГК РФ). Если вы не использовали другие права, предусмотренные п. 1 ст. 612 ГК РФ, например, на уменьшение арендной платы, у вас есть право требовать расторжения.
Еще одно основание для расторжения договора – если имущество стало непригодным для использования по причинам, за которые вы не несете ответственности (п. 4 ч. 1 ст. 620 ГК РФ).
Подача искового заявления о расторжении договора в арбитражный суд
Чтобы подать исковое заявление о расторжении договора в арбитражный суд, необходимо сначала направить арендодателю предложение расторгнуть договор. Если арендодатель не ответил на ваше предложение в течение 30 дней с момента его получения или отказался расторгать договор, вы можете обращаться в суд. Этот срок может быть другим, если это предусмотрено законом, договором или самим предложением о расторжении (п. 1 ст. 165.1, п. 2 ст. 452 ГК РФ).
Важно помнить, что если ко дню подачи иска срок ожидания ответа еще не истек и арендодатель не дал своего ответа, суд вернет ваше исковое заявление. Это правило закреплено в п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 N 18 и п. 8 Обзора, утвержденного Президиумом ВС РФ 22.07.2020.
Таким образом, прежде чем обращаться в суд, нужно убедиться, что все формальности соблюдены и время ожидания ответа арендодателя прошло.
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте:
Чтобы оспорить запись об отце ребенка в органах ЗАГС, потребуется обращаться в суд. Даже если оба родителя согласны на изменение записи, это можно сделать только через судебное разбирательство (п. п. 1, 2 ст. 51, п. 1 ст. 52 СК РФ; п. п. 1, 2.2 - 3 ст. 4, п. 2 ст. 6 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ). Важно учитывать мнение ребенка, если ему исполнилось десять лет. Это обязательное условие в делах об оспаривании отцовства (ст. 57 СК РФ; п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16; п. 8 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016).
Право на оспаривание записи имеют лица, официально указанные как отец или мать ребенка, а также биологические родители, если они не указаны в документах. Также это право есть у ребенка, достигшего совершеннолетия, или у несовершеннолетнего, ставшего полностью дееспособным благодаря эмансипации или вступлению в брак. В случае недееспособности родителей их опекуны тоже могут оспаривать отцовство. Если запись об отце была сделана с нарушениями (например, по подложным документам), это могут оспаривать наследники (п. 1 ст. 52 СК РФ; п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ; п. п. 1, 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 02.03.2021 N 4-П; п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16).
Что нужно для оспаривания отцовства
Чтобы оспорить отцовство, необходимо подготовить несколько документов. Важнейшим является исковое заявление, к которому нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка. Кроме того, понадобятся доказательства, подтверждающие, что указанный в документах отец не является биологическим родителем. Это могут быть свидетельства других людей, различные письменные и вещественные доказательства, а также экспертные заключения. Если вы отправляете копии иска другим участникам дела, необходимо приложить уведомление о вручении или другой документ, подтверждающий это (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ; п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).
Также стоит позаботиться об уплате госпошлины или, если есть необходимость, предоставить документы, подтверждающие право на льготу или отсрочку. Вы можете подать ходатайство о назначении генетической экспертизы. Она поможет определить, является ли записанный в документах отец биологическим родителем ребенка (ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 55, ст. 79 ГПК РФ; п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16; п. 8 Обзора).
Обратитесь в районный суд с иском об оспаривании отцовства
Если нужно оспорить отцовство, иск с необходимыми документами следует подать в районный суд по месту жительства ответчика. Обычно документы подаются в бумажном виде, но если в суде есть возможность, их можно подать и в электронном формате (ч. 1.1 ст. 3, ст. ст. 24, 28, ч. 1.1 ст. 35, ч. 1 ст. 131 ГПК РФ; ч. 2 ст. 7 Закона от 30.12.2021 N 440-ФЗ). Судебные заседания предусматривают возможность подачи ходатайств о проведении генетической экспертизы, вызове свидетелей и приобщении дополнительных доказательств. Если кто-то уклоняется от участия в экспертизе или не предоставляет необходимые документы, суд примет решение на основе имеющихся доказательств. При этом суд может признать или опровергнуть факт, для выяснения которого требовалась экспертиза, в зависимости от того, какая сторона уклоняется (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ; п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).
Важно учитывать, что если родители ребенка на момент его рождения не состояли в браке и запись об отце была внесена по их совместному заявлению, или по решению суда, то суд может отказать в удовлетворении иска об оспаривании отцовства. Это произойдет, если записанный отец знал, что не является биологическим родителем. Однако, если запись была сделана под давлением, угрозами или в состоянии, когда человек не мог осознавать свои действия, он все же имеет право оспорить отцовство (п. 2 ст. 52 СК РФ; п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).
Если в ходе разбирательства будет доказано, что записанный в документах отец не является биологическим родителем, суд может удовлетворить иск. Однако, чтобы защитить интересы ребенка, суд может отказать в иске, если между ребенком и записанным отцом сложились длительные семейные отношения, а биологический отец не предъявляет свои права. Также суд может отказать, если с иском не подано заявление о признании биологического отца, и текущий отец возражает против иска (п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).
В случае удовлетворения иска суд выносит решение о внесении изменений в запись об отцовстве, указывая, какая запись подлежит исправлению и какие конкретно изменения необходимо внести (ст. ст. 194, 198 ГПК РФ).
Обратитесь в орган ЗАГС для внесения исправления в запись об отцовстве
Для внесения изменений в записи актов гражданского состояния необходимо получить решение суда, которое и станет основанием для исправлений. Вместе с этим решением нужно подать заявление о внесении изменений, приложив документ, удостоверяющий вашу личность, и свидетельство о рождении ребенка. Если свидетельство утеряно, подавать его повторно не нужно (ст. ст. 69, 71 Закона N 143-ФЗ; ч. 6 ст. 7 Закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; п. п. 23, 34 Административного регламента, утв. Приказом Минюста России от 28.12.2018 N 307).
Документы можно подать в любой ЗАГС по вашему выбору. В некоторых регионах, например, в Москве, также можно обратиться в МФЦ (п. п. 1, 2.2 - 3 ст. 4, п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 71 Закона N 143-ФЗ; п. 15.3 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 23.04.2014 N 219-ПП). После подачи заявления исправленное свидетельство выдают в течение месяца. Если на это есть уважительные причины, руководитель ЗАГСа может продлить срок рассмотрения, но не более чем на два месяца (п. 1 ст. 72 Закона N 143-ФЗ).
За внесение изменений требуется уплата госпошлины, и квитанцию об уплате нужно представить по собственной инициативе (пп. 5 п. 1 ст. 333.26 НК РФ; ст. 10 Закона N 143-ФЗ; п. п. 39, 50 Административного регламента N 307).
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте:
Хотя закон прямо не описывает процедуру уточнения исковых требований, он предоставляет истцу право изменить предмет или основание иска, а также сумму требований. На практике уточнение иска чаще всего подразумевает именно такие изменения.
Если вы хотите уточнить свои требования, лучше всего составить заявление с подробным описанием изменений и приложить к нему все необходимые подтверждающие документы. Такое заявление необходимо направить другим участникам процесса. К заявлению приложите документ, подтверждающий, что вы отправили его другим участникам.
Заявление можно передать в суд или вручить судье непосредственно на заседании. Требования будут считаться измененными с момента, когда суд примет ваше уточнение.
Если вы изменяете размер своих требований, пошлину пересчитают. После того как суд примет решение по вашему делу, вы сможете либо доплатить, либо вернуть излишне уплаченную пошлину.
Когда можно уточнять исковые требования
Уточнять исковые требования можно в любой момент, когда вы считаете это необходимым. Например, если в ходе судебного процесса вы поняли, что ваши требования изложены неправильно или недостаточно ясно для суда и других участников дела.
Вы также можете изменить свои требования, если хотите увеличить или уменьшить их размер. Например, если вы представите новый расчет суммы иска, но не уточните свои требования, суд может взыскать с ответчика первоначальную сумму. Обратите внимание, что уменьшение требований не должно нарушать закон или права других лиц, иначе суд может не принять такое изменение (ч. 5 ст. 49 АПК РФ). Такое может случиться, например, если вы уменьшаете требования после начала процедуры вашего банкротства.
Менять можно и основание или предмет иска, но не одновременно (ч. 1 ст. 49 АПК РФ). В этом случае придется подать новый иск.
Если вы подали встречный иск, то также имеете право уточнить свои требования по нему.
Когда можно уточнять исковые требования
В суде первой инстанции можно уточнять свои исковые требования в любое время до того, как будет вынесено окончательное решение по делу (ч. 1 ст. 49 АПК РФ). Лучше делать это как можно раньше, желательно на этапе подготовки дела к судебному разбирательству. Если вы будете затягивать с уточнением требований или многократно менять их без уважительной причины, суд может посчитать это злоупотреблением правами и отказать в удовлетворении вашего заявления (ч. 5 ст. 159 АПК РФ).
В апелляционном суде уточнять исковые требования можно только в том случае, если суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции (ч. 3 ст. 266 АПК РФ, п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12).
Как составить заявление об уточнении исковых требований в арбитражном процессе
Закон не устанавливает четких требований к составлению такого заявления. Вы можете заявить об уточнении своих требований устно во время судебного заседания, но надежнее будет оформить это в письменной форме. Так вам не придется беспокоиться о том, как именно ваши требования отразили в протоколе.
Рекомендуется составлять заявление по аналогии с иском, учитывая положения ст. ст. 125, 126 АПК РФ. Главное - ясно и четко изложить свои уточненные требования. Если вы изменили размер требований, укажите в заявлении или в приложении к нему новый расчет суммы иска.
К заявлению приложите:
- документы, на которых вы основываете уточненные требования;
- доказательства того, что вы отправили копии заявления другим участникам спора, например, почтовые квитанции. Это касается и случаев подачи заявления и приложенных к нему документов в электронном виде.
Пересчитывается ли госпошлина при уточнении исковых требований
Если вы увеличиваете размер своих требований, госпошлина будет пересчитана. При подаче заявления не нужно доплачивать сразу. Если вы выиграете дело, суд взыщет всю госпошлину с ответчика в доход федерального бюджета. В случае, если суд удовлетворит ваши требования только частично или откажет, у вас будет 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения суда, чтобы доплатить госпошлину. При этом будет использоваться ставка, действующая на момент подачи заявления об уточнении требований (ст. 102 АПК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 333.22, пп. 2 п. 1 ст. 333.18, п. 6 ст. 6.1 НК РФ, п. п. 6, 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46).
Если вы уменьшаете размер требований, можно вернуть часть уплаченной пошлины. Это станет возможным после того, как суд примет уменьшение ваших требований и укажет в своем акте о возврате пошлины (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46). Для возврата нужно обратиться в налоговую по месту нахождения суда, который рассматривает дело. К заявлению приложите акт суда о возврате пошлины и копии платежных документов (пп. 10 п. 1 ст. 333.20, п. 3 ст. 333.40 НК РФ).
Если вы уменьшили требования из-за частичного погашения долга ответчиком после принятия иска к производству, пошлина из бюджета не возвращается. Она взыскивается с ответчика в вашу пользу как судебные расходы (пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ, п. 13 Обзора судебной практики Арбитражного суда Уральского округа за I квартал 2017 г.).
При изменении предмета или основания иска госпошлина обычно не пересчитывается.
Как подать заявление об уточнении исковых требований
При уточнении исковых требований по ст. 49 АПК РФ не нужно повторно соблюдать досудебный порядок урегулирования спора, если он уже был соблюден для первоначальных требований (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18, п. 15 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020).
Бумажное заявление можно отправить почтой или подать в канцелярию суда. Рекомендуется ознакомиться с правилами подачи документов на сайте суда. Также заявление можно подать во время судебного заседания, но будьте готовы к тому, что суд может отложить заседание по ходатайству ответчика (ч. 5 ст. 158 АПК РФ). Если ответчик не явился на заседание, его могут отложить, чтобы он мог ознакомиться с уточненными требованиями. Однако, если вы уменьшаете свои требования, суд может не откладывать заседание, поскольку это не нарушает права ответчика.
Заявление в электронном виде подается так же, как и иск, например, через портал госуслуг. Направить заявление в электронном виде можно, если в суде есть техническая возможность для этого (ч. 7 ст. 4 АПК РФ, ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2021 N 440-ФЗ).
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте:
Чтобы вернуть деньги, которые человек получил от вас по ошибке или без основания, сначала напишите ему письмо с требованием вернуть сумму. Если он не согласится, придется обращаться в суд.
В письме укажите точную сумму, которую хотите вернуть. Она зависит от того, как именно человек обогатился за ваш счет. Например, если он пользовался вашими услугами, посчитайте стоимость таких же услуг в вашем регионе на момент окончания их использования. К этой сумме можно добавить проценты за время, в течение которого человек пользовался вашими деньгами.
Если вы хотите вернуть не деньги, а какие-то вещи, это можно сделать, потребовав вернуть их в том виде, в каком они были у вас взяты.
Статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует возврат неосновательного обогащения.
Что можно включить в сумму требования при взыскании неосновательного обогащения
Если приобретатель неосновательно получил ваши деньги, сберег свои, пользуясь вашим имуществом или услугами, либо получил имущество, которое теперь не может вернуть в натуре, сумма требований может быть разной.
Если деньги получены по ошибке
Если человек получил деньги, например, из-за ошибочного зачисления на счет, вы можете требовать вернуть полученную сумму (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Также можно потребовать проценты по ст. 395 ГК РФ (п. 2 ст. 1107 ГК РФ) и доход от использования денег, который не покрыт процентами по ст. 395 ГК РФ. Например, если банк предоставил кредит, используя ваши деньги. Но вам нужно будет доказать, что приобретатель получил или должен был получить этот доход. Доход в этом случае – это чистая прибыль (п. 1 ст. 1107 ГК РФ, Определение ВС РФ от 19.01.2017 N 305-ЭС15-15704(2)).
Если человек сберег свои деньги, пользуясь вашими услугами
Если приобретатель сберег свои деньги, пользуясь вашими услугами или имуществом, не собираясь их приобретать, вы можете потребовать стоимость аналогичных услуг или аренды аналогичного имущества в том месте, где это происходило, по ценам на момент окончания пользования (п. 2 ст. 1105 ГК РФ). Вы можете рассчитать сумму возмещения за весь период использования, а не только с момента, когда приобретатель узнал о неосновательности обогащения. Расчет можно сделать самостоятельно, но для суда нужно будет его обосновать, например, с помощью оценки. Расходы на оценку суд может взыскать с приобретателя, если посчитает их судебными издержками, связанными с определением цены иска (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 N 1). Также можно потребовать проценты по ст. 395 ГК РФ (п. 2 ст. 1107 ГК РФ).
Если предметом обогащения стало имуществ, которое уже невозможно вернуть
Если у приобретателя оказалось имущество, которое невозможно вернуть в первоначальном виде, то можно потребовать от него следующие компенсации:
Действительная стоимость на момент приобретения. Согласно пункту 1 статьи 1105 Гражданского кодекса РФ, приобретатель обязан возместить реальную стоимость имущества на момент его приобретения. Если неосновательное обогащение возникло из-за расторжения договора, в котором была указана цена имущества, то возмещение производится по этой цене (пункт 6.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35).
Сумма подорожания имущества. В соответствии с пунктом 1 статьи 1105 Гражданского кодекса РФ, если приобретатель не возместил стоимость имущества сразу после того, как узнал о неосновательном обогащении, он обязан компенсировать сумму, на которую это имущество подорожало.
Доходы от имущества. Согласно пункту 1 статьи 1107 Гражданского кодекса РФ, приобретатель должен возместить все доходы, которые он извлек или мог бы извлечь из этого имущества с момента, когда узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении.
Как начислить проценты на сумму неосновательного обогащения
Вы можете начислить проценты на сумму неосновательного обогащения по статье 395 ГК РФ, если возвращаете это обогащение деньгами (пункт 2 статьи 1107 ГК РФ). Однако, если приобретатель возмещает стоимость имущества деньгами, потому что не может вернуть само имущество, проценты не начисляются (пункт 6 Информационного письма от 11.01.2000 N 49).
Чтобы рассчитать проценты, нужно определить период, за который они будут начисляться, и вычислить их размер по специальной формуле. Учтите, что исключение делается, когда вместо имущества возвращают его денежную стоимость, если имущество нельзя вернуть в натуральной форме.
Период начисления процентов на сумму неосновательного обогащения
Чтобы определить, за сколько дней нужно начислить проценты на сумму неосновательного обогащения, надо понять, когда у приобретателя возникла обязанность уплатить проценты и когда она прекращается.
Началом периода считается момент, когда приобретатель узнал или должен был узнать о том, что получил или сохранил деньги без законных оснований (п. 2 ст. 1107 ГК РФ). Если вы уже отправили ему требование или претензию о возврате, проценты можно считать с того момента, когда он получил этот документ.
Однако можно рассчитать проценты с более раннего момента, если это оправдано. Например, если переплата по договору была указана в назначении платежа, суд может начислить проценты с момента, когда приобретатель получил выписку по счету (п. 58 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7, п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49). В случае, если платеж был произведен во время переговоров о заключении договора, который в итоге не был заключен, суд может определить началом периода момент окончания переговоров, когда стало ясно, что цель платежа не будет достигнута (п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165).
Конец периода – это день, когда неосновательное обогащение возвращено потерпевшему, если законом или другими нормативными актами не предусмотрен более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК РФ). День фактического исполнения обязательства тоже можно включить в период начисления процентов (п. 48 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Если приобретатель не вернул деньги, сумму процентов определит суд на день вынесения решения. В решении может быть указано, что проценты взыскиваются до момента фактического возврата, если вы заявите такое требование. Тогда окончательный расчет выполнит, например, судебный пристав или банк (п. 48 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Формула для расчёта процентов на сумму неосновательного обогащения
Рассчитайте сумму процентов по формуле:
Проценты = Сумма просроченного платежа или сумма долга × Количество дней просрочки × Ставка рефинансирования Национального банка на дату оплаты или обращения в суд / Количество дней в году.
Если сумма неосновательного обогащения включает НДС, проценты нужно начислять на всю сумму долга с учетом НДС (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 N 5451/09).
При расчете процентов следует использовать ключевую ставку Банка России, которая действовала в соответствующие периоды (п. 1 ст. 395 ГК РФ).
Когда нужно соблюдать претензионный порядок при взыскании неосновательного обогащения
Если вы хотите взыскать неосновательное обогащение в денежной форме и ваш спор рассматривается арбитражным судом (ч. 5 ст. 4 АПК РФ), претензионный порядок обязателен. Если не предоставить документы, подтверждающие соблюдение этого порядка, суд может вернуть исковое заявление (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ), оставить его без движения (ч. 1 ст. 128, п. 8 ч. 2 ст. 125, п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ) или оставить иск без рассмотрения, если он уже принят к производству (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).
Если спор находится в компетенции суда общей юрисдикции, обычно направлять претензию не обязательно, кроме случаев, когда такая процедура установлена федеральным законом (п. 7 ч. 2 ст. 131, ст. 132, п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). Тем не менее, направить претензию все же рекомендуется, поскольку это может помочь разрешить спор без суда, что сэкономит время и деньги.
Если вы собираетесь провести примирительную процедуру (например, переговоры или медиацию) для досудебного урегулирования спора, это возможно только при выполнении определенных условий (п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 N 18). Федеральный закон, требующий досудебного урегулирования, должен позволять изменить порядок урегулирования договором, и стороны должны согласиться на такую процедуру. Не забудьте подтвердить использование примирительной процедуры соответствующими документами, например, протоколом разногласий (п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 N 18).
В каких случаях нужно направлять претензию о возврате неосновательного обогащения в натуре
Обычно претензионный порядок для возврата имущества в натуре не обязателен, даже если вы подаете иск в арбитражный суд (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Однако, если неосновательное обогащение возникло из-за расторжения договора, который содержал условия о досудебном урегулировании споров, то вы должны соблюдать эти условия, даже если договор уже прекратил свое действие (п. 2 ст. 453 ГК РФ, п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35).
Тем не менее, направить досудебную претензию рекомендуется в любом случае. Если приобретатель добровольно выполнит указанные в претензии требования, вы сможете избежать судебного разбирательства и сэкономить время и деньги.
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте:
Гражданин может подать иск в суд по месту своего жительства в случаях, связанных с восстановлением трудовых прав, взысканием алиментов и защитой прав на персональные данные. Закон о гражданском судопроизводстве позволяет гражданам обращаться в суд для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов (ч. 1 ст. 3 ГПК РФ).
Обычно иск подается в суд по месту жительства ответчика, а если ответчиком является организация, то по ее адресу. Однако в некоторых ситуациях истец может выбрать суд, в который подать иск. Это называется альтернативной подсудностью. В таких случаях истец может выбрать из нескольких судов, которые могут рассматривать его дело, в том числе суд по месту его жительства (ст. ст. 28, 29 ГПК РФ).
Исключительная подсудность, напротив, не позволяет выбирать суд и требует подавать иск строго в суд, определенный законодательством (ст. 30 ГПК РФ).
Исключительная подсудность
Исключительная подсудность устанавливается в ряде случаев (ст. 30 ГПК РФ):
Если спор касается прав на земельные участки, участки недр, здания (как жилые, так и нежилые помещения), строения, сооружения и другие объекты, которые тесно связаны с землей, а также освобождения имущества от ареста, то иски подаются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.
Когда требования кредиторов предъявляются наследодателю до принятия наследства наследниками, такие иски подаются в суд по месту открытия наследства.
В случае требований к перевозчикам, вытекающих из договоров перевозки, иски предъявляются в суд по адресу перевозчика, к которому была предъявлена претензия в установленном порядке.
Если речь идет о защите прав и законных интересов группы лиц, включая права потребителей, иски подаются в суд по адресу ответчика.
Договорная подсудность
Стороны могут по соглашению изменить территориальную подсудность дела до того, как суд примет его к рассмотрению. Например, можно договориться, что дело будет рассматриваться по месту жительства одной из сторон. Однако это правило не действует для дел, подсудных Верховному Суду РФ, верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа, а также для дел, для которых установлена исключительная подсудность (ст. 32 ГПК РФ).
Обратите внимание, что встречный иск подается в суд по месту рассмотрения первоначального иска. То есть если первый иск был подан по месту жительства ответчика, то встречный иск будет подаваться также по его месту жительства (ч. 2 ст. 31 ГПК РФ).
Иск в суд по месту своего жительства в рамках альтернативной подсудности
Истец может подать иск в суд по месту своего жительства в рамках альтернативной подсудности для следующих категорий дел. Например, это относится к случаям взыскания алиментов и установления отцовства (материнства). Это правило действует, когда есть отдельное требование о взыскании алиментов любым лицом, которое имеет на них право, или если это требование предъявлено в интересах такого лица (ч. 3 ст. 29 ГПК РФ; п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56). Также истец может подать по месту своего жительства иск об ограничении или лишении родительских прав, если одновременно заявлено требование о взыскании алиментов на ребенка (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44).
Иски о расторжении брака могут быть поданы по месту жительства истца, если при нем находится несовершеннолетний ребенок или если состояние здоровья истца не позволяет ему выехать к месту жительства ответчика (ч. 4 ст. 29 ГПК РФ). Если в иске о расторжении брака также содержатся требования о разделе совместно нажитого имущества, включая недвижимость, то подсудность спора определяется по основному требованию о расторжении брака, и правила исключительной подсудности не применяются (Апелляционное определение Московского городского суда от 08.07.2020 по делу N 33-23566/2020).
Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, тоже можно подать по месту жительства истца (ч. 5 ст. 29 ГПК РФ). Также истец может подать иск по месту своего жительства для восстановления пенсионных и жилищных прав, возврата имущества или его стоимости, возмещения убытков, причиненных незаконным осуждением, привлечением к уголовной ответственности, заключением под стражу или наложением административного ареста (ч. 6 ст. 29 ГПК РФ).
Если истец требует восстановления трудовых прав или признания трудовыми отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, он также может подать иск по месту своего жительства (ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ; п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15).
Защита прав потребителей возможна по месту жительства истца, за исключением случаев защиты прав группы потребителей, когда иски подаются по адресу ответчика (ч. 7 ст. 29, ч. 4 ст. 30 ГПК РФ; п. 2 ст. 17 Закона от 07.02.1992 N 2300-1). Иск, связанный с договором участия в долевом строительстве, который содержит требования о правах на объект долевого строительства, не рассматривается по месту жительства истца. Однако если такие требования отсутствуют, например, при взыскании денежных средств (неустойки, компенсации морального вреда) за неисполнение договора, иск можно подать по месту жительства истца (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ; вопросы 4, 5 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013). Потребитель может оспорить условия договора о территориальной подсудности спора по месту своего жительства (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17).
Иски о защите прав субъекта персональных данных, включая возмещение убытков или компенсацию морального вреда, также могут быть поданы по месту жительства истца (ч. 6.1 ст. 29 ГПК РФ). Аналогично, иск о прекращении выдачи оператором поисковой системы ссылок на информацию в Интернете подается по месту жительства истца (ч. 6.2 ст. 29 ГПК РФ).
Кроме того, заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту жительства заявителя. Исключением является заявление об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, которое подается по месту нахождения этого имущества (ст. 266 ГПК РФ).
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте:
При толковании завещания в первую очередь учитывается буквальный смысл слов и выражений, которые в нем содержатся. Если он неясен, проводится системное толкование, сопоставляя это положение с другими частями завещания и его общим смыслом. Главная цель - максимально точно понять волю завещателя. Согласно пунктам 1 и 4 статьи 1118, пункту 1 статьи 1124 ГК РФ, наследодатель в завещании дает указания о распоряжении своим имуществом на случай своей смерти.
Текст завещания должен четко отражать волю завещателя и исключать возможность разных толкований. Если завещатель приносит нотариусу написанный им лично текст, нотариус проверяет, соответствует ли он действительным намерениям завещателя и требованиям закона (пункты 4.3 и 4.4 Методических рекомендаций, утвержденных Решением Правления ФНП от 02.03.2021, протокол № 03/21).
Однако после смерти завещателя не всегда легко понять его волю. Чтобы обеспечить ее выполнение, нотариус, исполнитель завещания или суд могут толковать завещание (часть 1 статьи 1132 ГК РФ). Нотариус имеет право толковать завещание только после открытия наследства (пункт 32 Методических рекомендаций, утвержденных Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, протокол № 04/04).
Буквальное толкование основывается на общепринятом значении слов и выражений, а правовые термины интерпретируются в соответствии с их значением в законодательных актах. Нотариус не может использовать для выяснения воли завещателя другие документы, такие как письма или дневники (абзацы 1 и 3 пункта 11.8 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19).
Если буквальный смысл непонятен, его устанавливают через системное толкование, то есть сопоставляют с другими положениями завещания (часть 2 статьи 1132 ГК РФ). Например, если завещатель оставил несколько завещаний и последнее не отменяет предыдущие явно, нотариус сравнивает их и определяет, какие части предыдущего завещания противоречат последующему (пункт 31 Методических рекомендаций; абзац 3 пункта 11.8 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).
Если завещание содержит положения, противоречащие закону или ограничивающие права наследников, они считаются недействительными, но это не влияет на другие законные распоряжения завещателя (пункт 11.9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав). Например, если завещатель указал, что наследник должен вступить в брак с определенным лицом в течение года после его смерти, это условие будет признано недействительным.
Если наследники не согласны с толкованием завещания нотариусом, они могут оспорить его в суде (абзац 3 пункта 11.8 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав). Судебная практика показывает, что завещания толковались в случаях, когда в них были ошибки в данных наследника, изменилось завещанное имущество, или последующие завещания касались всех оставшихся после смерти активов (Определения Первого, Второго и Третьего кассационных судов общей юрисдикции от 25.03.2021 № 88-5252/2021, от 17.06.2020 № 88-16815/2020, от 25.05.2021 № 88-11621/2021 и от 06.07.2020 по делу № 88-9563/2020).
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте:
Внуки и племянники умершего могут получить наследство по разным основаниям: по праву представления, если их родители, которые были бы наследниками, умерли раньше; если внуки и племянники были нетрудоспособными иждивенцами умершего; по завещанию или наследственному договору. Также они могут принять наследство в случае наследственной трансмиссии, когда наследник умер после открытия наследства, но до его принятия.
Права внуков и племянников при наследовании по праву представления
Внуки и их потомки наследуют по праву представления, если их родители умерли раньше наследодателя. Они являются наследниками первой очереди (п. 2 ст. 1142 ГК РФ; п. 6 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2020)). Племянники наследуют по праву представления как наследники второй очереди, если нет наследников первой очереди (ст. 1143 ГК РФ).
Право представления означает, что доля наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам и делится между ними поровну. Так, внуки и племянники занимают место своего умершего родителя-наследника и наследуют его долю в равных частях (п. 1 ст. 1146 ГК РФ).
Внуки и племянники не могут наследовать по праву представления, если их родитель был лишен наследства или не имел права наследовать как недостойный наследник (п. 1 ст. 1117, п. 1 ст. 1119, п. п. 2, 3 ст. 1146 ГК РФ). Недостойными наследниками являются лица, которые совершили умышленные противоправные действия против наследодателя или его воли, выраженной в завещании, и были признаны таковыми судом. Однако, если наследодатель завещал имущество таким лицам, они могут его наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
Отказ от наследства в пользу внука или племянника при жизни их родителя невозможен, так как можно отказаться от наследства только в пользу призванных к наследованию лиц (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Если внук или племянник не примет наследство, откажется от него без указания лиц, в чью пользу он отказывается, не имеет права наследовать или будет признан недостойным, его доля делится между оставшимися внуками и племянниками по праву представления. Если их нет, доля переходит к другим наследникам наследодателя по правилам приращения долей (ст. 1117, п. 1 ст. 1161 ГК РФ; п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).
Права внуков и племянников, которые были нетрудоспособными иждивенцами умершего
Внуки и племянники могут наследовать от дедушки, бабушки, тети или дяди как нетрудоспособные иждивенцы, если они были на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. Это правило действует независимо от того, жили они вместе с наследодателем или нет (п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 1148 ГК РФ; пп. "г" п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
Чтобы признать внука или племянника нетрудоспособным иждивенцем, нужно доказать, что в течение этого времени они получали от наследодателя полное содержание или регулярную помощь, которая была для них основным источником средств к существованию. Это важно, даже если они имели собственный доход, например, заработок, пенсию или стипендию (Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 04.02.2021 N 88-2474/2021).
Таким образом, внук или племянник может наследовать, даже если его родители живы, при условии, что он был нетрудоспособным иждивенцем наследодателя на момент его смерти.
Наследование по завещанию и наследственному договору
Гражданин имеет право при жизни решить, как будет распределяться его имущество после его смерти, сделав завещание или заключив наследственный договор (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).
Завещатель может завещать свое имущество любым лицам, самостоятельно определять доли наследников и даже исключать кого-то из наследства, не объясняя причины такого решения. Например, бабушка или дедушка, тетя или дядя могут завещать свое имущество внукам или племянникам (п. 1 ст. 1119 ГК РФ).
Таким образом, завещание и наследственный договор дают возможность точно указать, кто и что получит после смерти, вне зависимости от того, кто является законными наследниками.
Права внуков и племянников при наследственной трансмиссии
Если наследник, которому должно было перейти наследство по закону или завещанию, умер после открытия наследства, но до того, как успел его принять, право на получение этого наследства переходит к его наследникам. Это называется наследственной трансмиссией (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).
Например, если дедушка умирает, а его сын умирает позже, не успев принять наследство, внук получает право на это наследство по наследственной трансмиссии. Однако это право не переходит дальше к ребенку внука (правнуку).
Если наследодатель, например, тетя, умирает, а затем ее брат, не успевший принять наследство, его сын (племянник тети) получает право на наследство по наследственной трансмиссии. Но это право не переходит к ребенку племянника или его матери.
Таким образом, наследственная трансмиссия позволяет наследникам умершего наследника получить его долю, но это право не передается дальше, если наследник, получивший его, тоже умирает.
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте:
Наследование недвижимости, в том числе квартиры, может происходить по завещанию, наследственному договору или по закону (ч. 1 ст. 1111, п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ).
По закону, чтобы получить наследство, наследник должен принять его в течение шести месяцев с момента открытия наследства. В таком случае наследник считается собственником с момента открытия наследства, вне зависимости от того, как и когда было принято наследство, а также независимо от того, когда права на наследственное имущество были зарегистрированы (п. 2 ст. 8.1, п. п. 1, 4 ст. 1152, п. 1 ст. 1154 ГК РФ; п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9; п. 10 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021; Письмо Росреестра от 24.06.2021 N 14-4759-ГЕ/21).
Однако, в некоторых случаях нотариус может отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. Если это происходит, наследник может обратиться в суд с иском для решения вопроса (абз. 2 ст. 12 ГК РФ; ч. 1 ст. 3 ГПК РФ; ч. 1 ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате).
Основания признания права собственности на квартиру в порядке наследования через суд
Наследнику может потребоваться признание права собственности на квартиру через суд в порядке наследования по закону в определенных ситуациях (ст. ст. 6, 8 Закона от 04.07.1991 N 1541-1; абз. 2 ст. 12, ст. 1131, п. 2 ст. 1153, ст. 1154, п. 1 ст. 1155 ГК РФ; п. п. 8, 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9; п. 10 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017). Например, если наследник пропустил срок для принятия наследства по уважительным причинам. Или если он не обратился к нотариусу в установленный срок, но фактически принял наследство. Еще один случай – когда наследодатель подал заявление на приватизацию квартиры, но умер до оформления договора на передачу её в собственность. Также возможно, что после принятия наследства по закону обнаружилось завещание, которое может быть признано недействительным. И наконец, если у наследника нет документов, подтверждающих право собственности наследодателя на квартиру.
В случае наследования по завещанию также могут возникнуть ситуации, требующие судебного признания права собственности на квартиру (ст. ст. 6, 8 Закона N 1541-1; абз. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 1132, п. 2 ст. 1153, ст. 1154, п. 1 ст. 1155 ГК РФ; п. п. 8, 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9; п. 10 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017). Например, если наследник пропустил срок принятия наследства по уважительным причинам, не обратился к нотариусу в срок, но фактически принял наследство. Если наследодатель подал заявление на приватизацию квартиры и умер до оформления договора на передачу её в собственность. Если завещание имеет неоднозначное толкование или содержит ошибки. И если у наследника отсутствуют документы, подтверждающие право собственности наследодателя на квартиру.
Для признания права собственности на квартиру в порядке наследования необходимо обратиться в суд. Для этого подготовьте заявление в суд, соберите необходимые документы, и подайте в суд.
Составление искового заявления о признании права собственности на квартиру в порядке наследования
При составлении искового заявления нужно указать следующие данные (п. 9 ч. 1 ст. 91, ч. 2 ст. 131 ГПК РФ):
Во-первых, укажите наименование суда, куда подается заявление. Далее, предоставьте информацию об истце: фамилию, имя, отчество (если есть), дату и место рождения, адрес проживания или пребывания, один из идентификаторов (например, СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства). При желании можно также указать контактный телефон и адрес электронной почты. Если заявление подает представитель, нужно указать его фамилию, имя, отчество (если есть), адрес для направления корреспонденции и один из идентификаторов.
Далее указываются сведения об ответчике. Если это организация, то нужно указать ее название и адрес, а также, если известны, ИНН и ОГРН. Если ответчик - физическое лицо, то указываются его фамилия, имя, отчество (если есть), адрес проживания, а также, если известны, дата и место рождения, место работы и один из идентификаторов. Можно также указать телефон и адрес электронной почты ответчика, если они известны. В зависимости от обстоятельств дела, ответчиками могут быть другие наследники.
В заявлении необходимо описать, в чем именно заключаются нарушения ваших прав, на каких обстоятельствах основаны ваши требования и какие доказательства подтверждают эти обстоятельства. Следует указать характеристики и местонахождение квартиры, основания принадлежности квартиры наследодателю или причины отсутствия правоустанавливающих документов на квартиру, степень родства между истцом и наследодателем, наличие других наследников и их принятие наследства, сведения о завещании (если есть), а также факты обращения к нотариусу для принятия наследства.
Требуйте признания права собственности на квартиру в порядке наследования. В зависимости от обстоятельств дела, можно добавить другие требования, такие как установление факта принадлежности завещания или признание факта принятия наследства истцом.
Не забудьте указать цену иска, которая определяется исходя из стоимости квартиры, и перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. Если в деле участвуют третьи лица, например, нотариус, ведущий наследственное дело, их также нужно упомянуть (ст. ст. 34, 42, 43 ГПК РФ).
Исковое заявление должно быть подписано. Если заявление подписывает представитель, у него должна быть доверенность с полномочиями на подписание заявления и подачу его в суд (ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 131 ГПК РФ).
Подготовка необходимых документов к исковому заявлению о признании права собственности на квартиру в порядке наследования
К исковому заявлению нужно приложить несколько документов (ст. 132 ГПК РФ). Во-первых, если у вас есть представитель, необходимо приложить доверенность или другой документ, который подтверждает его полномочия.
Документы, подтверждающие ваши требования, тоже очень важны. Это могут быть свидетельство о смерти наследодателя, документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем, например, свидетельство о рождении или браке (если наследуете по закону). Если наследуете по завещанию, приложите его копию. Также необходимы документы, подтверждающие право наследодателя на квартиру, такие как выписка из ЕГРН или договор купли-продажи, и документы, подтверждающие ваше принятие наследства. Если нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство, приложите его постановление.
Кроме того, вы можете подать ходатайство о том, чтобы суд запросил необходимые доказательства. В этом ходатайстве нужно указать, какие обстоятельства должны быть подтверждены или опровергнуты этими доказательствами, почему вы не можете получить их самостоятельно, и где они находятся. Суд может либо выдать вам запрос для получения этих доказательств, либо запросить их самостоятельно (ч. 1, 2 ст. 57 ГПК РФ).
Также нужно приложить документы, подтверждающие, что вы отправили копии искового заявления и приложенных к нему документов другим лицам, участвующим в деле, если у них этих документов нет.
И, наконец, приложите документ, подтверждающий оплату госпошлины, или документ, подтверждающий ваше право на льготы по ее уплате. Вы также можете подать ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, уменьшении размера госпошлины или освобождении от ее уплаты.
Подайте искового заявление в суд о признании права собственности на квартиру в порядке наследования
Исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения квартиры (ст. 24, ч. 1 ст. 30 ГПК РФ; п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Если в суде есть техническая возможность, иск и необходимые документы можно подать в электронном виде. Уточните особенности подачи документов через Интернет непосредственно в суде (ч. 1.1 ст. 3, ч. 1.1 ст. 35, ч. 1 ст. 131 ГПК РФ; ч. 2 ст. 7 Закона от 30.12.2021 N 440-ФЗ; ч. 4 ст. 12 Закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ).
Суд должен рассмотреть гражданское дело в течение двух месяцев с момента поступления заявления. Если дело сложное, срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на месяц (ч. 1, 6 ст. 154 ГПК РФ). По результатам рассмотрения суд выносит решение, которое вступает в силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ).
Если подана апелляционная жалоба, решение вступает в силу после ее рассмотрения судом, если обжалуемое решение не было отменено. В случае отмены или изменения решения и принятия нового оно вступает в силу немедленно (ч. 1 ст. 209 ГПК РФ).
Вступившее в силу решение суда о признании права собственности на квартиру по наследству является основанием для государственной регистрации права собственности на квартиру (п. 5 ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 58 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).
На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы
по форме обратной связи, электронной почте: